计算机软件的著作权保护

著作权法》第3条把“计算机软件”列为受保护的客体之一,同时第53条规定“计算机软件的保护办法由国务院另行规定”。为此,1991年6月4日,国务院有关部门根据《著作权法》规定,制定了《计算机软件保护条例》(下称《条例》),并于1991年10月1日起实施。1992年4月6日,机械电子工业部正式公布《计算机软件著作权登记办法》,并于1992年5月1日实施。1992年9月25日,国务院发布了《实施国际著作权条约的规定》,于1992年9月30日起实行。这四项法律、法规的颁布实施,形成了我国计算机软件著作权法律保护体系。

我国《计算机软件保护条例》(下简称《条例》)分5章,共40条。其主要内容包括:

(一)计算机软件保护的主体与客体

1.软件的定义

《条例》第2条、第3条将“软件”定义为“计算机程序及其有关文档”。其中:

(1)计算机程序:指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或符号化语句序列。

计算机程序包括源程序和目标程序。同一程序的源文本和目标文本应当视为同一作品。

(2)文档:指用自然语言或者形式化语言所编写的文字资料和图表,用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法,如程序设计说明书、流程图、用户手册等。

2.软件著作权保护的主体

根据《条例》第10条至第14条的规定,软件保护的主体为软件著作权人,指对软件享有著作权的单位和个人。软件著作权属于软件开发者,《条例》有专门规定者按专门规定办理。《条例》根据《著作权法》的有关条款,针对不同情况,明确了软件著作权人

(1)由两个以上的单位、公民合作开发的软件,除另有协议外,其软件著作权由各合作开发者共同享有。

合作开发者对软件著作权的行使按照事前的书面协议进行。如无书面协议,而合作开发的软件可以分割使用的,则开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的,由合作开发者协商一致行使。如不能协商一致,又无正当理由,任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利,但所得收益应合理分配给所有合作开发者。

(2)受他人委托开发的软件,其著作权的归属由委托者与受委托者签订书面协议约定,如无书面协议或者在协议中未做明确约定者,其著作权属于受委托者。

(3)由上级单位或者政府部门下达任务开发的软件,著作权的归属由项目任务书或者合同规定,如项目任务书或者合同中未做明确规定,软件著作权属于接收任务的单位。

(4)公民在单位任职期间所开发的软件,如是完成本职工作的结果,即针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的,或者是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果,则该软件的著作权属于该单位。

公民所开发的软件如不是完成本职工作的结果,并与开发者在单位中从事的工作内容无直接联系,同时又未使用单位的物质技术条件,则该软件的著作权属于开发者自己。

3.软件保护的客体

《条例》第2条规定计算机软件保护的客体是计算机程序及文档。同时,第5条、第7条还提出了软件保护的条件:

(1)软件必须是由开发者独立开发的,具有独创性。

(2)该软件必须已经固定在某种有形物体上。

(3)软件的保护不能扩大到开发软件所用的思想、概念、发现、原理、算法、处理过程和运行方法。

(二)软件著作权人的权利内容

《条例》第二章“计算机软件著作权”第9条规定了软件著作权人与其他作品著作权人一样,拥有的几种权利:

(1)发表权,即决定软件是否公之于众的权利;

(2)开发者身份权,即表明开发者身份的权利以及在其软件上署名的权利;

(3)使用权,即在不损害社会公共利益的前提下,以复制、展示、发行、修改、翻译、注释等方式使用其软件的权利;

(4)使用许可权和获得报酬权,即许可他人以(3)中规定的部分或者全部方式使用其软件的权利和由此而获得报酬的权利;

(5)转让权,即向他人转让由(3)项和(4)项规定的使用权和使用许可权的权利。

(三)对软件著作权人的权利限制

《条例》第21条、第22条、第31条规定了对软件著作权人的权利限制。归纳起来主要有:

1.合理使用。因教学、科研、国家机关执行公务等非商业性目的的需要对软件进行少量复制,可以不经软件著作权人或其持有人同意,也不必向其支付报酬。但应说明软件的名称、开发者,并不侵犯著作权人的其他权利。

2.法定许可。

3.合法持有软件复制品的单位、公民,在不经该软件著作权人同意的情况下,享有下列权利:

(1)根据使用的需要把该软件装入计算机内。

(2)为了存档而制作备份复制品。但这些备份复制品不得通过任何方式提供给他人使用。一旦持有者丧失对该软件的合法持有权时,这些备份复制品必须全部销毁。

(3)为了把该软件用于实际的计算机应用而对软件进行修改,即为了避免各人使用机型不同及操作系统的不一致所造成的困难,给予软件合法持有人为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要修改的权利。

(4)因下列情况之一而引起的所开发的软件与已存在的软件相似,不构成对已存在软件著作权的侵犯:①由于必须执行国家有关政策、法律、法规和规章;②由于必须执行国家技术标准;③由于可供选用的标准种类有限。

(四)软件著作权的获得需经过的登记程序

软件创作者申请办理软件著作权登记,对保护软件著作权人合法权利具有十分重要的作用。主要体现在:

(1)向软件登记管理机构办理软件著作权的登记,是根据本条例提出软件权利纠纷行政处理或者诉讼的前提。即软件著作权人一旦发现他人侵害自己的权益时,可凭据自己所办理的登记证明文件,向软件著作权行政管理部门提出要求,进行行政处理或者向人民法院提起司法诉讼,以制止侵权活动,要求侵权人承担责任。如果没有办理软件著作权登记,则既不能向著作权行政管理机构请求行政处理,也不能向人民法院提出诉讼。

(2)软件著作权登记管理机构发放的登记证明文件,是软件著作权有效或者登记申请文件中所述事实确定的初步证明。软件著作权人提交的登记申请文件中,包括部分源程序以及有关文档组成的鉴别材料,应将软件的功能、性能、编程技巧以固定的表现形式记载下来,以便于软件著作权行政管理机构或者人民法院对著作权归属事实进行判定和取证。

(3)对于已登记的软件,在软件权利发生转移活动时,如《条例》第16条所指的权利继承;《条例》第27条指的权利转让;《条例》第28条指的权利向外国人许可或转让等,有关当事人应当向软件登记机构备案,否则不能对抗第三者侵权活动。因此,登记备案是对抗第三者侵权活动的前提条件。

(五)软件著作权的侵权行为及法律责任

《条例》第30条规定了对计算机软件权利人可能存在的侵权行为,并规定了相应的救济措施;第32条至第37条规定了软件著作权纠纷的处理办法。

1.侵犯软件著作权的行为:

(1)未经软件著作权人同意发表其软件作品;

(2)将他人开发的软件当做自己的作品发表;

(3)未经合作者同意,将与他人合作开发的软件当做自己单独完成的作品发表;

(4)在他人开发的软件上署名或者涂改他人开发的软件上的署名;

(5)未经软件著作权人或者其合法受让者的同意修改、翻译、注释其软件作品;

(6)未经软件著作权人或者其合法受让者的同意复制或者部分复制其软件作品;

(7)未经软件著作权人或者其合法受让者的同意向公众发行、展示其软件的复制品;

(8)未经软件著作权人或者其合法受让者的同意向任何第三方办理其软件的许可使用或者转让事宜。

2.侵权行为及纠纷处理

《条例》引用了《著作权法》关于对侵犯著作权行为的处理办法及侵权纠纷的解决途径。

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